В случае смерти матери порядок распределения наследственных долей определяется тем, каково основание такого правопреемства. По законодательству Российской Федерации к основаниям наследования относятся закон и завещание, причем, как правило, оба эти основания являются взаимоисключающими. Таким образом, если мать перед смертью успевает распорядиться нажитым, составив завещание, то ее законные наследники даже могут остаться без того, на что они рассчитывали.
Как вступить в наследство после смерти матери
В случае смерти матери порядок распределения наследственных долей определяется тем, каково основание такого правопреемства. По законодательству Российской Федерации к основаниям наследования относятся закон и завещание, причем, как правило, оба эти основания являются взаимоисключающими. Таким образом, если мать перед смертью успевает распорядиться нажитым, составив завещание, то ее законные наследники даже могут остаться без того, на что они рассчитывали.
Ниже рассмотрены два варианта наследования за матерью: по закону и по завещанию.
Если мать, как и большинство граждан нашей страны, не оставила завещания перед своей кончиной, то наследование за ней происходит по специальным правилам, которые установлены в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Информация
Лица, получающие имущество согласно данным правилам, именуются законными правопреемниками. Таких лиц в ГК РФ предусмотрено
восемь очередей
; очередность правопреемства определена в
ст. 1142-1145
ГК РФ и в
ст. 1148
ГК РФ.
- первая очередь включает в себя детей, супруга и ее родителей;
- вторая очередь – это братья и сестры женщины (как полнородные, так и не полнородные), равно как и ее дедушки/бабушки со стороны матери и отца;
- третья очередь подразумевает наследование дядями и тетями женщины.
Как правило, три указанные очереди являются достаточными для того, чтобы имущество умершей матери было передано тем, кто имеет право на его получение и обращение в свою собственность. Необходимо отметить, что наследники каждой из очередей, начиная со второй, призываются к правопреемству в том случае, если нет тех, кто мог бы унаследовать все в рамках предыдущей очереди.
Однако, даже если предшествующая очередь наследников имеется (даже если она представлена всего одним человеком), может случиться так, что к наследованию призывается следующая очередь. К таким ситуациям, в частности, относятся случаи, когда лица из предшествующей очереди:
- оказываются не вправе получать наследство;
- отстранены от наследования по нормам ст. 1117 ГК РФ;
- лишены наследства матерью по нормам ст. 1119 ГК РФ;
- не приняли наследство;
- отказались от наследства (все без исключения).
Если некому получить имущество умершей матери в рамках трех вышеуказанных очередей, то оно может перейти к более дальним родственникам. В частности:
- к прабабушкам/прадедушкам (как правопреемникам четвертой очереди);
- к двоюродным: бабушкам/дедушкам и внукам/внучкам (как правопреемникам пятой очереди);
- к двоюродным: правнукам/правнучкам, племянникам/племянницам, тетям/дядям (как правопреемникам шестой очереди);
- к пасынкам/падчерицам, отчиму/мачехе (как правопреемникам седьмой очереди).
К сведению
В п. 2
ст. 1141
ГК РФ указывается, что к наследующим в рамках каждой очереди переходят
равные доли
от того, что принадлежало наследодательнице. Однако данное правило не действует, если лицо наследует по праву представления.
Право представления, по норме ст. 1146 ГК РФ, подразумевает переход доли того законного правопреемника, которые умер ранее матери или одновременно с ней, к лицам, являющимся его потомками (детьми, внуками, правнуками). В таком случае наследственная доля несостоявшегося наследника делится на равные части и распределяется между указанными потомками.
Восьмой очередью наследников называют лиц:
- являющихся законными наследниками матери, но не относящихся к той очереди, которая призывается к получению имущества женщины, если они в течение одного года или более были на иждивении наследодательницы (при этом факт совместного с ней проживания не имеет значения);
- не являющихся законными наследниками матери, но, будучи нетрудоспособными, в течение одного года либо более длительный период были на иждивении женщины и жили вместе с ней.
Указанные лица:
- либо наследуют вместе и наравне с теми правопреемниками, которые призываются к наследованию;
- либо наследуют самостоятельно (в рамках восьмой очереди), если нет иных правопреемников.
Завещание – односторонняя сделка, которая совершается человеком для того, чтобы создать какие-либо права и обязанности для своих правопреемников. Такая сделка может совершаться только одним гражданином (но не двумя или более); она всегда является личной (не допускается завещать имущество через представителя) и совершается полностью дееспособным человеком.
Внимание
Завещание – единственная возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти. Она существенным образом отличается от дарения (
глава 32
ГК РФ) или купли-продажи имущества (
глава 30
ГК РФ).
Если мать перед смертью составила завещание, то круг наследующих определяется, исходя из того, что написано в данном документе. Женщина может завещать нажитое как родственникам, так и посторонним лицам (в том числе организациям, фондам и т.п. ). Закон не обязывает ее завещать что-либо в пользу, к примеру, детей, супруга или родителей.
Согласно ст. 1119 ГК РФ, единственным ограничением свободы завещания признается правило об обязательной доле. В ст. 1149 ГК РФ сказано, что нетрудоспособные либо несовершеннолетние дети умершей, ее нетрудоспособные иждивенцы должны получить не мене 1/2 от того, на что могли бы рассчитывать при наследовании по закону. При этом содержание завещания не имеет значения.
Если смысл завещания не понятен наследующим, они могут обратиться за разъяснением к нотариусу, исполнителю завещания (если он был назначен завещательницей по нормам ст. 1134 ГК РФ) или к судье (если имеет место судебное разбирательство по спору о наследстве).
Пример
Согласно материалам дела завещательница П. совершила завещание, в соответствии с которым принадлежавшая ей квартира была завещана ее дочери и сыну в равных долях. Но при оформлении наследственных прав после смерти П. было установлено, что квартира на праве общей долевой собственности принадлежала завещательнице и ее супругу.
При толковании данного завещания суд счел неправильным руководствоваться исключительно буквальным смыслом изложенных в нем слов, которые касаются имущественного объекта завещания, так как завещательница не могла распорядиться всей квартирой целиком.
Тем не менее, оснований для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство наследникам по завещанию суд также не увидел. Судья постановил, что наследникам должно быть выдано свидетельство на долю, принадлежавшую наследодательнице, в праве общей собственности на завещанную квартиру.
Важно помнить, что завещание матери может быть признано недействительным или ничтожным по норме ст. 1131 ГК РФ. Кроме того, недействительной может быть признана лишь определенная часть завещания, а не весь документ в целом.
В завещательном распоряжении наследодательница праве также:
- обязать кого-либо из наследующих исполнить определенное имущественное обязательство в пределах стоимости его наследственной доли (завещательный отказ по ст. 1138 ГК РФ);
- обязать кого-либо из наследующих совершить определенное имущественное либо неимущественное действие общеполезного характера за счет средств, специально выделенных для этого наследодательницей (завещательное возложение по ст. 1139 ГК РФ).
Оформление наследства после смерти матери всегда требует обращения к нотариусу за получением свидетельства о наследственных правах. Необходимо обращаться к нотариусу по месту открытия наследства, под которым понимается:
- в пределах Российской Федерации:
- последнее место, где жила наследодательница;
- за пределами России, либо если место жительства в нашей стране не установлено:
- местонахождения имущества женщины;
- местонахождения ее недвижимости или самой ценной недвижимости (если ей принадлежало несколько таких объектов);
- местонахождения иного ее имущества или самой его ценной части (если женщине принадлежали только движимые объекты).
Нотариусу нужно подать одно из двух видов заявлений:
- о принятии наследства;
- о выдаче свидетельства о наследственных правах.
Важно
Важно помнить, что подать заявление можно лично, через представителя или по почте. Если оно пересылается по почте, необходимо заверить подпись наследника у нотариуса, как того требует
ст. 1153
ГК РФ.
К нотариусу нужно обращаться с готовым пакетом документов. В частности, необходимо подготовить:
- паспорт наследника;
- свидетельство о смерти матери;
- документы, которые подтверждают родство с наследодательницей;
- документы на имущество, переходящее по наследству;
- документы, которые подтверждают место проживания наследодательницы.
К нотариусу следует обратиться в течение полугода со дня открытия наследства. Нотариус должен будет произвести проверку всех документов. Может также потребоваться оценка имущества для определения размера государственной пошлины за выдачу свидетельства, которое может быть выдано на каждого из наследников, либо на всех наследующих вместе.
Согласно п. 22 ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, нотариус за выдачу наследственного свидетельства взымает государственную пошлину в размере от 0,3% стоимости получаемого имущества (максимальные размер — 100 000 рублей), если наследником является ребенок, родитель, супруг, брат либо сестра наследодательницы, до 0,6% стоимости наследства (максимальный размер – 1 миллион рублей), если наследником является любое иное лицо.
Дети являются самыми близкими родственниками своих родителей. Они отнесены к первой очереди наследников по закону. Но и сами родители зачастую заблаговременно заботятся о том, чтобы их имущество досталось только детям, поэтому и составляют завещание. Таким образом, ребенок может унаследовать имущество родителя, как по закону, так и по завещанию.
Претендовать на имущество родителя могут все дети, зачатые им при жизни и рожденные после смерти; дети, рожденные в браке и вне брака; усыновленные дети. Никто из указанных лиц не имеет преимущества друг перед другом.
Получение наследства является личным делом каждого. Законодатель не обязывает родственников умершего принимать на себя все тяготы и заботы, связанные с имуществом покойного. Ведь принимая наследство, правопреемник еще и отвечает по всем имущественным обязательствам наследодателя. А это могут быть кредиты, ипотека и прочие долги.
Установление родства между родителем и ребенком
Родственная связь между умершим родителем и его ребенком устанавливается на основании юридических документов, таких как свидетельство о рождении или усыновлении. Исходя из этих документов, можно определить, что наследодатель и наследник приходятся друг другу родственниками. В том случае, если один из них поменял фамилию, то предъявляется свидетельство о браке или смене фамилии.
В связи с тем, что в документации часто допускаются ошибки, может случиться такое, что в свидетельстве о рождении наследника или другом документе имеется несоответствие данных (неточности в ФИО). По этой причине устанавливать родственную связь приходится в судебном порядке. Решение суда и будет тем документом, который наследник должен предоставить нотариусу в качестве подтверждения родства с наследодателем.
Как делится имущество после смерти одного из супругов
Расчет доли наследственного имущества, которая полагается ребенку, зависит от того, по какой схеме переходит наследство (по закону или завещанию).
Наследство по завещанию переходит тому наследнику, который указан в этом документе. Вполне может быть, что наследодатель не упомянул в завещании детей. Тогда им ничего не будет положено. Исключение составляют случаи, когда дети еще не достигли 18 лет. Несовершеннолетние наследники имеют право на обязательную долю имущества независимо от содержания завещания.
Наследство по закону переходит преемникам первой очереди: детям, родителям и супругу. Все они имеют равные права при наследовании. Каждому полагается одинаковая часть.
Доля детей при наследовании после одного родителя рассчитывается от общего количества принадлежащего наследодателю имущества. Так, если в его личном владении находилась квартира, дача и автомобиль, то все эти объекты являются наследственным имуществом. Если наследник один, то он и унаследует перечисленные объекты единолично.
Если же наследников двое или трое, то имущество будет распределено между ними в одинаковых долях (по ½ или 1/3 соответственно).
Сложности при наследовании имущества одного родителя могут возникать, если имущество принадлежало ему на праве совместной собственности с супругом. Все то, что было приобретено за общие сбережения законных супругов, является их совместной собственностью. Это означает, что мужу и жене принадлежит изначально по половине такого имущества.
Если кто-то из них умирает первым, то наследники могут претендовать только на половину, принадлежащую наследодателю, поскольку вторая половина является собственностью живого супруга и не входит в состав наследства. Например, если в период брака был куплен земельный участок, то после смерти родителя ½ часть остается супругу, а ½ — делится между всеми наследниками.
Часть имущества, которое причитается одному из супругов в случае кончины другого, будет считаться супружеской долей. Супругу, пережившему второго, будет выделяться ровно половина от имеющегося совместного имущества.
Оставшаяся половина будет разделена между наследниками (в т.ч. и оставшимся супругом) по закону. Часть супруга в наследство входить не может, даже если составлено завещание.
Отказаться от нее может только переживший супруг в письменном виде. Выделение супружеской доли — это его право.
Обязательная доля
Выделение обязательной доли в наследстве защищает права наследников первой очереди (необходимых наследников) и реализуется независимо от составления завещания.
Право на обязательную долю вступает в силу если:
- по завещанию вы получаете значительно меньше причитающейся вам доли;
- все имущество по воле умершего переходит к третьим лицам;
- вас полностью лишили наследства.
В соответствии с ст.75 «О нотариате» переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу по месту открытия наследства и подать заявление на выделение доли из совместного имущества. Совместные материальные ценности мужа и жены делятся пополам, личное имущество умершего подлежит наследованию.
Однако никто не избавлял родственника от права на свою обязательную долю, которую он может получить через суд. Прежде чем обратиться в инстанцию, необходимо проверить, попадаете ли вы под категорию истцов, которые могут на что-то рассчитывать.
В ст.256 ГК говорится, что живой супруг имеет право на определенную часть имущества своего мужа/жены точно так же, как и при разводе. В идеале без завещания сначала должна выделяться супружеская доля в наследстве, а уже остаток от нее распределяется между оставшимися претендентами.
В ст. 1149 ГК установлено ограничение на свободу наследодателя. Он должен учитывать наличие наследников из категории «обязательные». К ним относят несовершеннолетних детей, недееспособных иждивенцев и супругов. Если интересы этих родственников учтены наследодателем не были, то он ущемил их права своим завещанием.
В ст.39 СК оговариваются условия, при которых суд может отойти от принципа равенства супружеских долей. Опять же обоснованием для подобного шага может стать наличие иных родственников из особой категории.
Прежде чем предъявлять претензии, следует разобраться, насколько они обоснованы. Супруг или супруга может рассчитывать только на совместное имущество. Здесь стоит отметить, что по закону считается совместно нажитым, а что — личным.
К общему имуществу относятся следующие категории материальных ценностей, которые были приобретены или куплены во время брака:
- недвижимость;
- акции, ценные бумаги;
- доходы от деятельности любого характера;
- пенсии, социальные выплаты, авансы, заработные платы;
- долги.
Последний пункт становится лидером среди причин добровольных отказов от наследства.
То, что было второй половинке преподнесено в качестве презента, или что она унаследовала будучи в браке, считается его личным имуществом. К этой же категории относятся материальные ценности, которые были получены до заключения союза.
Хотя основные положения, касающиеся вопроса о доле супруга в наследстве, достаточно ясно оговорены в статьях Гражданского и Семейного Кодексов, каждый конкретный случай имеет свои нюансы и оговорки.
Жена или муж имеют право ровно на половину общего имущества, но эта доля может быть уменьшена. Чем больше претендентов на материальные ценности усопшего, тем сложнее будет проходить процесс раздела наследства.
Сожителям или гражданским супругам, как у нас их принято называть, рассчитывать вообще не на что.
Частенько встречаются прецеденты, когда супруг или супруга остаются вообще ни с чем, если в браке они решали «сэкономить» на налогах, и в обход законов формально регистрируют покупку, как подарок на имя одного из них. В таком случае второй супруг, которого акт подобной «щедрости» обошел стороной, лишается всех прав на нее.
Бывшие вторые половинки тоже нередко предъявляют требования на часть имущества. Права на подобные действия они имеют, только если находились на иждивении у бывшего супруга.
Все, что было нажито совместно, «распиливается» пополам, но что говорит закон о полученном наследстве Вторая половинка не может претендовать на подобные материальные ценности, ведь они были переданы безвозмездно.
Полученное наследство априори приравнивается к подаренному, а таким имуществом наследник вправе распоряжаться по своему желанию. Бывают исключительные случаи, при которых силами второй половинки стоимость наследства была в разы повышена.
Здесь речь идет чаще всего о жилье, участках земли или автотранспорте. На средства из семейной «копилки» квартира была отремонтирована, на клочке земли возвели добротный жилой дом или старенькую машину подлатали по высшему классу.
В таких ситуациях супруг может рассчитывать не свою долю, но участие в процессе реконструкции, ремонта или строительства обязательно придется доказывать. Совсем иная ситуация складывается с наследством, которое получили оба супруга от любимого родственника одного из них. Здесь они оба имеют равные права, поэтому и есть смысл их отстаивать.
Квартира, которая была получена в наследство, совместно нажитым имуществом не является. Вторая половинка не прикладывала никаких усилий, чтобы семья получила это жилье. Из общего бюджета не было потрачено ни копейки для того, чтобы получить это наследство. Закон считает, что такие «подарки» однозначно попадают в категорию личного.
Человек умер, тем самым открыв наследство. Среди многочисленных родственников выделяют тех, кто относится к первой очереди:
- жены или мужья;
- несовершеннолетние дети;
- инвалиды 1,2 или 3 группы;
- пенсионеры;
- иждивенцы, которые пробыли в этом статусе не менее 1 года.
Собственность переходит либо к лицам, упомянутым в завещании, либо к родственникам первой очереди. Если последних у умершего не было, то право наследования переходит к близким второй очереди. Все споры решаются либо на уровне нотариальной конторы, либо через высшую инстанцию — суд.
После открытия наследства вы должны получить у служащего конторы свидетельство наследника после подачи соответствующего заявления. Нотариуса в данном случае, как и родителей, не выбирают. Обращаться к нотариусу можно только по месту жительства покойного.
Если усопший проживал в другом городе, то заявление можно отправить заказным письмом. Ваша подпись должна быть заверена. Можно действовать и через своего представителя, на которого загодя оформляется доверенность.
К заявлению прикрепляют свидетельство о смерти, копию документа, удостоверяющего личность наследника, документы, которые подтверждают родственную связь. Если наследник менял фамилию, то ему придется обзавестись копиями соответствующих документов.
Можно обращаться коллективно вместе с остальными претендентами на наследство, если вы поддерживаете дружеские отношения, или по отдельности. Глупо на этом этапе устраивать отнюдь не семейные войны и ломать копья.
Главное, уложиться в срок 6 месяцев со следующего дня после смерти наследодателя. Что и кому причитается, будет решать нотариус.
- После получения свидетельства вам придется заняться регистрацией теперь уже своей собственности или идти в суд с иском и требованиями присудить вам большую часть наследства нежели та, которую выделил нотариус.
- Если за полгода вы по каким-то причинам не заявили о себе и своих притязаниях, то, увы, свой шанс обогатиться вы упустили.
Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва 7 (499) 288-73-46, Санкт-Петербург 7 (812) 309-71-92 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.
Закон призван защищать права мужа и жены не только в период брачных отношений. Они защищены и после развода, и после наступления смерти одного из супругов, когда происходит смена собственников у имущества. Законодательство определяет, кто наследует имущество после смерти супругов и как происходит этот процесс.
Виды имущества
Наследство после смерти родителя, лишенного родительских прав
Немаловажный вопрос возникает в тех случаях, когда родитель был лишен прав в отношении ребенка. В соответствии со ст. 71 СК РФ имущественные права, в том числе право на наследство после лица, лишенного при жизни родительских прав, сохраняются за его ребенком.
Такая мера, как лишение прав, применяется к родителю, но ни в какой степени не должна ущемлять права детей. Дети безоговорочно относятся в первой очереди правопреемников. Поэтому, никаких проблем при наследовании по закону после смерти неблагополучного родителя не возникает.
Аналогично дети после смерти родителя, лишенного прав, могут наследовать по завещанию, если таковое было составлено в их пользу.
Сроки принятия наследства родителей
Законом установлен период, когда дети должны обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии ими наследства. Это шесть месяцев с момента смерти одного из родителя. Такая процедура предусмотрена для тех лиц, кто проживал отдельно от умершего.
Если же дети проживали совместно с родителем, то придерживаться шестимесячного срока не обязательно. Считается, что они уже фактически приняли наследство, если продолжили пользоваться имуществом наследодателя, содержать его и оплачивать расходы, связанные с его эксплуатацией.
Расходы при оформлении наследства родителя
Оформление наследства по закону или по завещанию, не имеет особой разницы. День смерти ребенка, считается днем открытия наследства. После этого дня, в течение полу года, наследникам нужно явиться к нотариусу. Если лично явиться к нотариусу не представляется возможным, то обращение может быть посредством почты или через представителя.
Если наследник находится за пределами города, то заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства, можно направить по почте, заранее удостоверив его у нотариуса (или иного лица, уполномоченного удостоверять подобные документы), по месту пребывания. В случае вступления в наследство с помощью представителя, необходимо составить нотариальную доверенность и описать круг полномочий поверенного.
Явиться нужно к нотариусу по месту жительства ребенка. Все нотариусы территориально разделены и за каждым закреплен определенный дом и улица. Такой порядок установлен в связи с исключением недоразумений и двойных завещаний. Следовательно, и при составлении завещания, обратиться необходимо именно к тому нотариусу, который закреплен за домом распорядителя.
Заявление о принятии наследства, свидетельствует о том, что гражданин примет наследство, возможно позднее 6 месяцев, при этом, не утратив право наследования. Данное заявление не обязательно писать, можно сразу обратиться за выдачей свидетельства о праве на наследство.
К сведению
Нотариус может приостановить выдачу указанных документов в определенных случаях.
С полученным свидетельством, можно отправляться в государственные органы для переоформления прав собственности, если такая процедура необходима по законодательству (автомобиль, недвижимость).
Соглашение может быть составлено, только если все наследники, которые приняли наследство, согласны с тем, что правопреемник, пропустивший срок, вступит в права владения причитающимся ему. Если, хотя бы одни из них против, то такой порядок не подходит. При этом нотариус должен разъяснить, что произойдет перераспределение долей и уменьшение принятой части.
Если порядок мирного урегулирования вопроса не представляется возможным, то обращение в суд будет уместным. Указанный орган изучит все обстоятельства дела и примет решение. Будет рассмотрен вопрос о причинах пропуска срока обращения в соответствующий орган. Только уважительная причина будет служить основанием для удовлетворения требований наследника.
В случае положительного акта в пользу истца, обращение к нотариусу не имеет необходимости. Судебный акт будет служить основанием для обращения в юстицию или иной орган для перехода прав владения.
Внимание
Если гражданин пропустил срок и формально не оформил причитающаяся долю, то он может вступить в право собственности, только при фактическом управление вещами умершего ребенка. Только владение, пользование, защита от сторонних посягательств и уход за имуществом, может служить фактом принятия наследства.
В данном случае, необходимо обращение к нотариусу со всеми бумагами, подтверждающими вышеуказанные обстоятельство принятия наследства за выдачей свидетельства. Если нотариус отказывается выдавать документ, то нужно обращаться в суд.
Оформление наследственного имущества является платной процедурой. За получение свидетельства о праве на наследство у нотариуса оплачивается госпошлина. В соответствии в НК РФ она составляет для детей (в т.ч. и усыновленных) 0,3% от оценки имущества, но не более 100 тыс. рублей.
Точную сумму пошлины сказать невозможно, так как неизвестно какой перечень имущества переходит новому собственнику. Если это недвижимость, то для расчета платежа берется ее кадастровая стоимость. Если наследуются иное имущество (транспорт, предметы роскоши и прочее), целесообразно пригласить независимого эксперта-оценщика для определения стоимости объектов.
Кроме оплаты пошлины, наследник оплачивает нотариальные услуги: заведение наследственного дела, помощь в составлении заявлений и других документов, технические работы нотариуса. Сумма услуг определяется по договоренности, и в разных регионах РФ она может сильно отличаться. Например, в Москве это может стоить от 5000 до 10 000 рублей.
Наследники после смерти ребенка
Наследование после смерти ребенка, с технической точки зрения не представляет собой разницы с правопреемством между иными родственниками. Потенциальному собственнику наследственной массы необходимо явиться к нотариусу в течение шести месяцев после смерти гражданина.
В случае пропуска указанного срока, его можно восстановить только при определенных обстоятельствах. Как следует из норм права, существует порядок наследования по закону и по завещанию. Законный порядок актуален, когда нет завещания. В тоже время, наследники могут одновременно принять имущество по двум режимам.
Если по завещанию распределена часть имуществ, то остальное распределяется по общим основаниям, указанным в законе. Допускается как одновременное принятие собственности по закону и завещанию, так и выбор одного или вовсе отказ от наследства. При вступлении в права владения, пользования и распоряжения, новый хозяин может в течение 6 месяцев от них отказаться, без объяснения причин.
По закону
В гражданском законодательстве, существует 8 очередей наследования. В том числе, при распределении имущества, необходимо учитывать обязательную долю иждивенцев наследодателя.
В случае смерти ребенка, право получения собственности в первую очередь возникает у родителей, детей, супруга. В равных долях, каждому, но не стоит забывать, что супружеская доля, будет больше остальных.
Пример
Умер гражданин Уваров А.П., у него супруга Уварова Р.О., и родители Уваров П.Л. и Уварова А.А.. В собственности имеется дом, нажитый в браке. Следовательно, так как половина принадлежит Уваровой Р.О, на основании супружества, делится только часть дома 1/2. Жена и родители получают по 1/3 доли от оставшейся половины. Уварова Р.О. так же получает долю от половины дома, но уже на правах наследницы. То есть 1/2 от всего жилища уже была изначально ее, а 1/3 приобрела по наследованию.
Если у наследодателя имеются только родители, то все что есть в собственности у гражданина, принимают его родители. Налогообложение для родителей составляет 0,3% но не более 100 000 рублей. А в общем порядке 0,6% но не более 1000 000 рублей. Супруг и дети тоже должны оплатить 0,3 % от суммы полученного (рыночной цены).
По завещанию
Завещательный порядок наследования отличается конкретностью. Наследодатель сам решает, кто и сколько получит, что значительно упрощает процедуру наследования и устраняет вероятные конфликты по этому вопросу. Распоряжение гражданина должно быть составлено самостоятельно. Представительство в таких делах не допустимо. Нотариус разъясняет все необходимые нюансы и помогает наследодателю при возникновении вопросов.
Документ должен быть составлен только дееспособным лицом, совершеннолетним. Если нотариус в ходе процедуры, засомневается в адекватности человека или у него возникнут иные обоснованные подозрения в том, что лицо находится в не здравом уме, то он может отказать в удостоверении бумаги.
В завещании совершеннолетнего ребенка может быть указана вся или часть имущества. Так же могут быть обозначены лица, которые примут наследство в случае отказа или смерти основного преемника. Описание имущества может быть не ограничено тем, что уже имеется, то есть фраза «все что будет в моей собственности на момент смерти» будет иметь юридическую силу.
Информация
Распоряжение может быть составлено как одно, так и несколько (в отношении каждого предмета завещания). Если в нескольких документах одно и тоже имущество, то реализация вступления в права управления, будет проходить на основании последнего по сроку составления.
Обязательная доля в наследстве причитается и в случае, когда указанные граждане из этой категории не упомянуты в завещании или их доля составляет менее положенной. Получение обязательной части основано на нетрудоспособности гражданина, проживающего вместе с наследодателем не менее года или находящиеся на его иждивении, но в разных местах. Дети до 18 лет, инвалиды и пенсионеры, считаются нетрудоспособными лицами.
Раздел наследства ребенка
В тех случаях, когда к двум и более наследникам переходит наследуемое имущество (по закону), без конкретного указания (в случае завещания) оно становится общей долевой собственностью.
Ст. 1165 ГК РФ раскрывает вопросы раздела наследства умершего ребенка по соглашению наследников. Применяется такой порядок при долевом владении имуществом. Данный документ оформляется в соответствии с правилами о договорах.
Соглашение о разделе недвижимости составляется после получения свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация, проводится на основании:
- свидетельства о праве на наследство;
- соглашения.
Внимание
Если регистрация уже была произведена до составления соглашения, то действие производится на основании заключенной сделки. В случае, несоответствия причитающегося по закону наследникам и осуществленного по документу, юстиция не имеет право отказать в регистрации по основанию несоответствия.
Раздел приобретенного имущества, возможен при наличии условий:
- наследственное имущество принадлежит двум и более лицам;
- общая собственность может быть разделена по соглашению.
Тот наследник, который вместе с наследодателем, был сособственником неделимой вещи, имеет преимущественное право на долю последнего, перед остальными наследниками. Не имеет значение, находилась ли вещь в пользовании у других преемников.
Тот из наследников, который постоянно пользовался неделимым объектом, имеет приоритетное право на получение в качестве наследственной доли. Если ко дню смерти наследодателя, в его жилище проживал кто-либо из наследников и у них нет иного места жительства, то их право на приобретение наследства, в счет своей доли, становится преимущественным.
Преобладающее право на предметы домашнего обихода имеет наследник, который проживал с совместно с ребенком. Несоразмерность преимущественного права получения наследства и причитающейся доли, компенсируется денежной выплатой или другим имуществом из состава наследства.
Отступление от равенства долей при составлении соглашения, базируется на свободе волеизъявления при составлении договоров. К тому же, раннее полученное свидетельство о праве на наследство дает право распоряжаться имуществом, в том числе уменьшать его и закреплять это соглашением. Недопустимым будет отступление от равенства при охране интересов несовершеннолетних и недееспособных/ограниченно дееспособных.
Так как помимо имущества к новому хозяину переходят и долги, связанные с полученным, то необходимо учитывать и пределы стоимости приобретенного и ее соразмерность с долгом. В случае непропорциональности унаследованной части и долгов, соглашение будет ничтожным.
Если среди сонаследников есть несовершеннолетний, недееспособный/ограниченно дееспособный, то раздел имущества и уменьшение его доли путем составления соглашения, должен решаться с участием органов опеки и попечительства. В целях защиты имущественных интересов указанной категории граждан, необходимо будет согласие органов опеки на совершение сделки.
Информация
Раздела имущества
не будет до рождения ребенка
, зачатого при жизни наследодателя дети, но еще не родившегося ко дню его смерти. После этого, распределение происходит в общем порядке. Правила о разделе имущества применимы только
в течение трех лет
со
дня открытия наследства
.
При не достижении соглашения договорным путем и возникновении споров, необходимо обращение в суд. С учетом всех обстоятельств дела, суд может прийти к одному из решений:
- продать имущество, которое невозможно разделить в натуре и распределить денежные средства поровну. Такое решение может принято, когда отсутствует возможность раздела, к примеру, автомобиль.
- выделить долю имущества. Как правило, это касается земельных участков или домов, их можно разделить, не теряя функциональности вещи.